• +375 29 589 42 24

1.5. Промышленная собственность и патентное право

К правовому понятию «промышленная собственность» относятся исключительные права на использование результатов творческой деятельности (интеллектуального труда) в разнообразных сферах, связанных с материальным производством, торговлей и услугами.

Определение понятия промышленной собственности дается в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г., где указывается, что «объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности, и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука».

Охрана прав авторов технических достижений осуществляется на основе особых норм права, получивших в совокупности наименование «патентного права», хотя не все объекты промышленной собственности защищаются с помощью охранного документа, называемого именно «патентом».

Таким образом, принципиальным отличием системы охраны прав на объекты промышленной собственности от охраны авторских прав на литературные и художественные произведения является необходимость оформления в государстве, в котором испрашивается охрана объекта промышленной собственности, особого охранного документа как необходимое условие получения защиты.

Что же представляют собой основные виды объектов промышленной собственности?

Изобретением является такой продукт интеллектуального творчества, который позволяет на практике решить конкретную проблему в области техники. По современному законодательству большинства стран мира для того, чтобы такой продукт мог стать объектом правовой охраны (т.е., чтобы он стал «патентоспособным»), требуется, чтобы он был новым в том смысле, что лежащая в его основе идея не была опубликована или публично использована; решение технической задачи должно быть неочевидным (иметь «изобретательский уровень») в том смысле, что к данному решению не пришел бы любой специалист в соответствующей отрасли промышленности, если бы его попросили найти решение данной конкретной задачи. Наконец, такой продукт должен быть пригодным для использования в промышленности в том смысле, что он может быть изготовлен или использован промышленным путем.

Охрана изобретения означает, что любое лицо, которое хочет использовать изобретение, должно получить разрешение лица, получившего патент – патентообладателя. Срок охраны патентов ограничен и составляет в большинстве стран (наша страна не исключение) – 20 лет после даты подачи заявки на получение патента, с возможным продлением патента на срок не более 5 лет.

Полезными моделями именуются некоторые определенные виды изобретений, как правило, в области механики: устройства, приспособления и полезные предметы. Полезные модели иногда называют «малыми патентами», поскольку они отличаются от изобретений более низким изобретательским уровнем, значительно меньшим сроком охраны (в Республике Беларусь – 5 лет с возможным продлением еще на 3 года) и, как следствие, более низким размером пошлин. Процедура получения патентов на полезные модели тоже, как правило, проще и короче, нежели в случае патентов на изобретения.

Промышленный образец представляет собой внешний, художественно-конструкторский аспект полезного изделия. В последние годы потребители требуют, чтобы полезные качества товаров сочетались с приятным внешним видом. Как следствие этого возрастают расходы предприятий-изготовителей на дизайн и, соответственно, требование правовой охраны результатов труда дизайнеров путем патентования соответствующих промышленных образцов.

Художественно-конструкторский аспект может состоять из формы изделия или его очертаний, рисунка, расцветки. Однако во всех случаях охраняемый внешний вид изделия не должен диктоваться исключительно или главным образом техническими или функциональными соображениями. При этом промышленный образец должен поддаваться тиражированию в промышленных масштабах. Если при тиражировании качества такого образца теряются, то он не может охраняться как объект промышленной собственности, однако вполне может получить защиту как произведение искусства по авторскому праву.

Охрана промышленного образца обычно предоставляется на сроки от 5 до 15 лет (в Республике Беларусь – 10 лет с возможным продлением на срок не более 5 лет).

Разновидностью объектов промышленной собственности является сорт растений. Сортом признается группа растений, которая определяется признаками, характеризующими данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона хотя бы одним признаком. Сорту предоставляется правовая охрана, если он обладает новизной, отличимостью, однородностью и стабильностью. Такой сорт вносится в специальный реестр с выдачей патента, а патентообладателю предоставляются исключительные права на его использование, за исключением некоторых прямо указанных в законе случаев. Срок охраны сортов растений составляет 25 лет с даты регистрации в специальном реестре.

Товарный знак или знак обслуживания представляет собой обозначение или сочетание обозначений, служащее для того, чтобы отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия. Используемое в качестве синонима понятия «товарный знак» английское слово brand («брэнд»), которое буквально переводится как «тавро», «клеймо», хорошо отражает суть явления. Товарный знак позволяет, использующей его фирме, обратить внимание потенциальных потребителей на существование товара, привлечь к нему внимание, и после того как покупатели познакомились с данным товаром, – отличать его от аналогичных товаров других фирм. Товарный знак значительно облегчает фирме освоение новых рынков, стимулирует экспорт и позволяет получить защиту от различных форм недобросовестной конкуренции. Самыми известными и дорогими на сегодняшний день товарными знаками являются Apple, Google, IBM, Microsoft, Coca Cola, Toyota, BMW, Gillette, Nike, Samsung и др.

В настоящее время товарный знак используется не только для обозначения фирмы-изготовителя, но и для того, чтобы отличать товары, производимые одной и той же фирмой, название которой в товарном знаке может и не присутствовать. Например, товарные знаки «Snickers» и «Whiskas» зарегистрированы одной компанией-производителем – Mars Incorporated.

Срок охраны товарного знака зависит от воли правообладателя, поскольку по истечении первоначально установленного законом срока (10 лет) он может быть продлен по просьбе заявителя и при условии уплаты соответствующей пошлины неограниченное количество раз.

Фирменные наименования включают в себя название, термины или наименования, служащие для того, чтобы опознать фирму и ее профессиональную деятельность и отличить их от других фирм. Фирменное наименование идентифицирует все предприятие безотносительно к товарам или услугам, которые оно производит. Фирменное наименование является символом репутации и реноме соответствующей фирмы.

Фирменные наименования охраняются по законодательству большинства государств, однако правовой режим их основывается в большей степени на гражданском и торговом праве, нежели на праве интеллектуальной собственности. Система регистраций фирменных наименований может быть привязана к системе регистраций юридических лиц, и правовые последствия такой регистрации в разных государствах могут значительно отличаться.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Соглашения TRIPS в Республике Беларусь ожидается разработка закона «О фирменных наименованиях», который будет определять правила предоставления правовой охраны фирменных наименований как объектов интеллектуальной собственности. Эта работа значительно облегчается тем, что в 2013 г. Межпарламентской Ассамблеей СНГ был принят Модельный закон о фирменных наименованиях, рекомендованный к использованию в законотворческой практике государств – участников Содружества.

Указания происхождения и наименования места происхождения, собирательно именуемые в литературе «географическими указаниями» тоже представляют собой типы коммерческих обозначений.

Указание происхождения – это наименование, выражение или знак, указывающие, что изделие или услуга имеют свое происхождение в стране, регионе или конкретном месте («сделано в…»). Использование ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения является противоправным.

Наименование места происхождения – это название страны, населенного пункта, местности т.д., используемое для обозначения товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами. Использование наименования места происхождения является правомерным только для определенного круга лиц или предприятий, расположенных в соответствующем географическом регионе и только в связи с конкретными изделиями, происходящими оттуда («Шампанское», «Беларускi лён», «Речицкий текстиль», «Вологодские кружева», «Гжельская керамика» и т.д.). Наименование места происхождения указывает на особые качества товара, определяемые районом, фигурирующим в названии товара. Наименование происхождения всегда является словесным географическим названием, в то время как указание происхождения может быть выражено любым выражением или символом (гербом, флагом и т.п.).

Необходимость правовой охраны географических указаний вызвана тем, что неправомерное использование таких указаний может ввести потребителей в заблуждение, а также дать неправомерное преимущество над конкурентами, в том числе и теми, кто работает в обозначенном регионе. Ненадлежащее качество товара, маркированного с неправомерным использованием географических указаний, наносит ущерб деловой репутации предприятий, законно использующих такие указания.

Срок охраны географических указаний составляет 10 лет с возможным продлением неограниченное число раз.

Относительно новым явлением в праве интеллектуальной собственности является правовая охрана топологий интегральных микросхем. Широкомасштабное интегрирование разнообразных функций в компонентах очень малого размера стало возможным только несколько лет назад в результате успехов в области технологии полупроводников. Интегральные микросхемы изготавливаются в соответствии со схемами, или топологиями. Существует постоянная потребность в создании новых топологий, позволяющих уменьшить размеры имеющихся интегральных микросхем, одновременно расширив их функции. Малые размеры интегральной микросхемы позволяют уменьшить количество материала, затрачиваемого на изделие, и уменьшить размеры конечного изделия. Интегральные микросхемы используются при производстве телевизоров, компьютеров, стиральных машин, телефонов и т.д., что обуславливает постоянный возрастающий спрос на топологии.

В то время как на создание новых топологий интегральных микросхем требуются значительные интеллектуальные и материальные ресурсы, копирование их не составляет больших затрат. В связи с технической возможностью такого копирования и вводится законодательство об охране топологий.

Такое законодательство может строиться на началах авторского права, а не права промышленной собственности, поскольку режим охраны топологии не требует новизны или изобретательского уровня. Однако и в этом случае в законе может содержаться требование государственной регистрации топологии как обязательное условие предоставления охраны. Белорусское законодательство (ст. 998 ГК) относит топологии интегральных микросхем к объектам промышленной собственности. Срок охраны топологий по белорусскому законодательству составляет 10 лет.

Специфическим объектом права промышленной собственности является право на защиту от недобросовестной конкуренции.

В соответствии со ст. 10bis Парижской конвенции, страны Парижского союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

«1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров».

Данные положения являются обязательными для всех государств – участников Конвенции.

В настоящее время ВОИС относит к актам недобросовестной конкуренции следующие виды деятельности:

1) подкуп покупателей конкурента с целью привлечения их на свою сторону в качестве покупателей;

2) промышленный шпионаж или подкуп служащих конкурента с целью разведывания деловой или коммерческой тайны;

3) использование или раскрытие без разрешения технического ноу-хау конкурента;

4) подталкивание служащих конкурента к нарушению договоров о найме или к уходу с работы у конкурента;

5) угроза в адрес конкурентов предъявить иск за нарушение патента или товарного знака, если такая угроза делается недобросовестно и с целью сокращения товарного оборота конкурента и препятствия конкуренции;

6) бойкотирование торговли для препятствия конкуренции или ее предотвращения;

7) демпинг, т.е. продажа ниже себестоимости с целью воспрепятствовать конкуренции или, если демпинг приводит именно к этому последствию;

8) создание впечатления, что предлагаются необычно благоприятные условия покупки, если это не соответствует действительности;

9) копирование товаров, услуг, рекламы и иных характеристик коммерческой деятельности конкурента;

10) поощрение невыполнения конкурентом контракта или использование этого в своих целях;

11) реклама, содержащая сравнение с товарами или услугами конкурента;

12) нарушение положений законов, не имеющих прямого отношения к конкуренции, с целью получения путем такого нарушения недобросовестного преимущества над другими конкурентами.

Такая трактовка понятия недобросовестной конкуренции была предложена ВОИС в комментарии к Типовому закону для развивающихся стран по товарным знакам, наименованиям фирм и недобросовестной конкуренции 1997 г. Очевидно, что она отражает общие тенденции перспективного развития законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции, однако к настоящему моменту далеко не все из перечисленных видов актов являются прямо запрещенными в действующем законодательстве государств.

Некоторые из перечисленных ВОИС неправомерных действий запрещаются гражданским, антимонопольным, уголовным законодательством. В рамках права интеллектуальной собственности к положениям, касающимся защиты от недобросовестной конкуренции относятся копирование товаров, услуг и рекламы конкурента, промышленный шпионаж и неправомерное использование ноу-хау, которые являются неправомерными с точки зрения действующего национального законодательства большинства государств, а также имеющихся международных соглашений по охране интеллектуальной собственности.


Толочко, О.Н. Международная охрана интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Минск : РИВШ, 2018. – 204 с.